【摘 要】
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随着《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)正式颁布,“自甘风险制度”有效填补了我国侵权法中的空白。但相较于国外几百年的理论与实践发展,我国的“自甘风险”从世纪初被提及至被《民法典》明文规定,只经过约20年的懵懂探索,制度整体较为稚嫩,存在较大的发展空间。在当前规定背景下,学界和实务界出现了对《民法典》自甘风险制度的质疑。我国“自甘风险制度”的构成要件较为苛刻,如范围仅限“文体活动”、损害来
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随着《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)正式颁布,“自甘风险制度”有效填补了我国侵权法中的空白。但相较于国外几百年的理论与实践发展,我国的“自甘风险”从世纪初被提及至被《民法典》明文规定,只经过约20年的懵懂探索,制度整体较为稚嫩,存在较大的发展空间。在当前规定背景下,学界和实务界出现了对《民法典》自甘风险制度的质疑。我国“自甘风险制度”的构成要件较为苛刻,如范围仅限“文体活动”、损害来源必须为“其他参加者”等,而归责原则却相反的大胆采取了“完全剥夺受害人请求侵权人承担责任的权利”的方式。如果将视角放大,自甘风险条文也存在着身为“特别规定”却身处“一般规定章节”的尴尬境况。学界认为,当前规定的构成要件过于笼统,归责原则有待商榷。司法实务界发现,现实裁判需求与当前制度规定存在着的发生矛盾的可能,而人民法院为了避免争议被迫少用、不用《民法典》自甘风险条款,使得该制度有成为一纸空文的可能性。对于我国《民法典》“自甘风险制度”的完善,应当在不偏离制度设计目的和立法精神的前提下,结合各方理论观点和司法实践经验,切实解决争议点。具体来说,应当对制度的构成要件需要进行范围重构、概念明确等优化,同时对归责原则尤其是对组织者责任的认定需要更加明确。同时,着眼于社会的真实情景和司法判例,归纳出最能展现制度优势的改进方式。
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